Zatrudnienie męża w firmie żony a podstawa składek ZUS

W przedstawionym przypadku podstawą wymiaru składek z tytułu zatrudnienia męża przez żonę, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, jest 60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli taka sama jak w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Fakt zatrudnienia męża w oparciu o umowę o pracę i tak powoduje, że jest traktowany jako osoba współpracująca.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Składki ZUS nie są odprowadzane za męża lub żonę w takiej wysokości, jak za pracownika, tylko według podobnych zasad, jak u prowadzącego działalność. Nie zależą od wysokości wynagrodzenia. Podstawa ich naliczania nie może być niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpraca przy jej prowadzeniu może stanowić jeden z kilku tytułów do objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Zarówno osoba prowadząca działalność, jak i osoba współpracująca może równocześnie:

1) pozostawać w stosunku pracy,

2) wykonywać zlecenie,

3) prowadzić inną działalność,

4) bądź pełnić służbę.

Osoby prowadzące działalność i współpracujące z nimi, objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, podlegają również obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i obejmuje zainteresowanego na jego wniosek.

Jeżeli prowadzenie działalności lub współpraca przy niej nie stanowi jedynego tytułu do ubezpieczeń społecznych, osoba ta może podlegać ubezpieczeniom obowiązkowo lub dobrowolnie.

Osoba, dla której ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, ubezpieczeniu chorobowemu podlega dobrowolnie na zgłoszony wniosek.

Natomiast osoba, która z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności lub współpracy podlega dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w przypadku przystąpienia do tych ubezpieczeń, obejmowana jest również ubezpieczeniem wypadkowym. Osoba ta w ogóle nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, osobą współpracującą z prowadzącym pozarolniczą działalność jest: małżonek, dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, rodzic, macocha, ojczym lub osoba przysposabiająca – o ile pozostaje z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu działalności.

Jeżeli te warunki są spełnione, pracownik (np. małżonek zatrudniony na umowę o pracę) dla celów ubezpieczeniowych traktowany jest jako osoba współpracująca.

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi – z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Odliczenie VAT od faktur zakupowych wystawionych poza KSeF

Stan faktyczny

W analizowanej przez Dyrektora KIS sprawie spółka, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację, wskazała, że jej działalność – również po 1.2.2026 r. – będzie wiązała się z koniecznością nabywania towarów i usług. W związku z tym otrzymuje od dostawców faktury dokumentujące dostawy, na których wykazane są kwoty VAT w złotych – tzw. faktury zakupowe.

Spółka zaznaczyła, że nie może wykluczyć sytuacji, w której niektóre faktury zakupowe – wbrew przepisom obowiązującym od 1.2.2026 r. – zostaną wystawione poza KSeF i dostarczone bez jego użycia.

W związku z tym spółka chciała ustalić, czy w przypadku wystawienia faktury zakupowej z VAT naliczonym poza KSeF, mimo obowiązku korzystania z systemu, nadal będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia tego podatku.

Zdaniem spółki, w opisanym zdarzeniu przyszłym, prawo do odliczenia VAT naliczonego z takich faktur będzie jej przysługiwało, nawet jeśli zostaną wystawione poza KSeF.

Dodatkowo spółka podkreśliła, że towary i usługi wykazane na tych fakturach będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko DKIS

W wydanej interpretacji Dyrektor KIS przypomniał, że jedną z podstawowych zasad konstrukcji podatku od towarów i usług jest prawo podatnika do odliczenia podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą. Zasada neutralności VAT oznacza stosowanie podatku na wszystkich etapach obrotu gospodarczego, przy jednoczesnym prawie do potrącenia podatku z poprzedniego etapu.

Ograniczenia prawa do odliczenia mogą wynikać wyłącznie z wyraźnych regulacji ustawowych, ponieważ wpływają na neutralność podatku.

Analiza art. 88 VATU prowadzi do wniosku, że przepis ten nie przewiduje wyłączenia prawa do odliczenia w przypadku, gdy faktura została wystawiona bez użycia KSeF, mimo obowiązku.

Celem faktury jest przede wszystkim dokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych – zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i jej uczestników. Dlatego o prawidłowości faktur powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe.

Mając to na uwadze, Dyrektor KIS wskazał, że na podstawie art. 86 ust. 1 lub art. 86 ust. 8 pkt 1 VATU, spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych wystawionych poza KSeF, o ile dokumentują one nabycie towarów i usług wykorzystywanych do czynności opodatkowanych w ramach działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Z treści interpretacji wynika, że podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur zakupowych wystawionych przez dostawców – również tych wystawionych poza KSeF, wbrew obowiązkowi – pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek uprawniających do skorzystania z prawa do odliczenia.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Opłata za bezumowne korzystanie z praw autorskich a koszty uzyskania przychodów

Tak, przedsiębiorca, o którym mowa w pytaniu, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłacone wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Aby podatnik mógł uznać konkretny wydatek za koszt uzyskania przychodu, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze, musi on być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: PDOFizU), a po drugie – nie może być wymieniony w katalogu negatywnym zamieszczonym w art. 23 PDOFizU. Powszechnie przyjmuje się, że kosztów poniesionych na wypłatę kar i odszkodowań nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Źródłem takiego przekonania jest art. 23 ust. 1 pkt 13–16 PDOFizU, w którym wskazano, że za koszty te nie uważa się m.in.:

1) jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy,

2) kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań,

3) grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar,

4) kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu:

a) nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska,

b) niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Choć w regulacji tej faktycznie jest mowa o karach i odszkodowaniach, to należy zwrócić uwagę na to, że jedynie o ich konkretnych rodzajach, a regulacji tej nie można interpretować rozszerzająco. Kara, o której mowa w treści pytania, została zapewne przyznana na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo autorskie, a świadczenie to nie zostało wymienione w katalogu negatywnym dotyczącym kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że po spełnieniu ogólnych warunków dotyczących kwalifikacji wydatków przedsiębiorcy jako takich kosztów, może ono zostać do nich zaliczone. Taki pogląd jest potwierdzany w wydawanych interpretacjach podatkowych (zob. np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25.10.2012 r., IPTPB3/423-273/12-4/KJ).

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Obowiązki bhp w czasie dobrowolnego spotkania integracyjnego pracowników zorganizowanego w plenerze

Przepisy nie precyzują, jakie konkretnie obowiązki powinien spełnić pracodawca, organizując dobrowolną imprezę firmową dla swoich pracowników. Bez wątpienia nie będzie to jednak impreza masowa, której organizacja wiąże się z licznymi obowiązkami. Sądzę, że poza ogólnie szeroko rozumianym obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom tej imprezy, pracodawca powinien również zapewnić pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz miejsca do ogrzewania się. Czas wykonywania zadań przez pracowników zaangażowanych do obsługi imprezy powinien być traktowany (i rozliczany) jak czas pracy.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Stosownie do postanowień art. 207 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten dotyczy nie tylko sytuacji, w których pracownik wykonuje obowiązki służbowe, ale również tych, w których przebywa na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę.

Planując organizację imprezy firmowej dla własnych pracowników, należy przede wszystkim zabezpieczyć teren imprezy, a więc:

1) upewnić się, że miejsce jest bezpieczne (nie ma w nim zagrożeń fizycznych, są odpowiednie dojścia, oświetlenie itp.),

2) oznakować wyjścia ewakuacyjne, drogi dojścia itp. (jeśli impreza ma wydzielony teren),

3) zapewnić sprzęt ochrony ppoż., jeśli planowane jest używanie otwartego ognia (np. przy rozpalaniu ognisk, grillów, koksowników itp.).

Warto również rozważyć zapewnienie punktu pierwszej pomocy wraz z obsługującymi go osobami.

Ważne

Nie można również zapomnieć o konieczności zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz miejsc do ogrzewania się, skoro impreza ma się odbywać w okresie zimowym na otwartym terenie.

Odnosząc się z kolei do kwestii czasu pracy pracowników zaangażowanych w obsługę tej imprezy, należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Tym samym czas wykonywania pracy przez takie osoby powinien być traktowany i rozliczany jak czas pracy.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Opodatkowanie towarów pozostałych po likwidacji działalności gospodarczej

Niesprzedane towary – po likwidacji działalności – podlegają opodatkowaniu VAT. Przychód pojawi się w przypadku ich sprzedaży.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: VATU) opodatkowaniu VAT podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

1) rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej,

2) zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15 VATU, będącego osobą fizyczną albo przedsiębiorstwem w spadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6 VATU, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego,

3) wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego – w przypadku, gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Oznacza to, iż wartość spisu powinna być wyceniona według cen nabycia i opodatkowana VAT.

Z kolei w art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOFizU) wskazano, iż przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie.

Jednocześnie nie zalicza się do przychodów podatkowych – zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 PDOFizU – przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

1) pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej,

2) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, z wyjątkiem składników majątku stanowiących udziały (akcje), papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, pochodne instrumenty finansowe oraz składników majątku, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów z ich odpłatnego zbycia

– jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki albo zmniejszenie udziału kapitałowego w takiej spółce, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Tak więc sama likwidacja nie powoduje opodatkowania podatkiem dochodowym. Opodatkowane jest zbycie składników majątku w ciągu 6 lat po likwidacji.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Psychotesty pracowników zatrudnionych na stanowiskach innych niż kierowcy

Podstawą kierowania takich osób na badania profilaktyczne są przepisy dotyczące profilaktycznych badań pracowników oraz decyzja lekarza medycyny pracy o zakresie tych badań.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Zgodnie z art. 39j ust. 1 oraz art. 39k ust. 1 ustawy o transporcie drogowym:

1) kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

2) kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Przepisów tej ustawy nie stosuje się jednak m.in. do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:

1) przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w niezarobkowym przewozie drogowym osób,

2) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony:

a) w krajowym transporcie drogowym rzeczy, w przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje wyłącznie krajowy transport drogowy rzeczy,

b) w niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,

2a) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony w transporcie drogowym rzeczy.

Można więc przyjąć, że pytanie nie dotyczy transportu drogowego pojazdami objętymi przepisami ustawy o transporcie drogowym, a wskazane osoby nie są zatrudnione na stanowiskach kierowców. W konsekwencji nie podlegają one pod przepisy tej ustawy.

Skierowanie na badania profilaktyczne wydawane przez pracodawcę powinno zawierać:

1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,

2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,

3) w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,

4) opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

O zakresie konkretnych badań, które należy przeprowadzić w związku z przedstawionymi przez pracodawcę danymi decyduje lekarz medycyny pracy przeprowadzający badania. Lekarz opiera się na opisie warunków pracy, w ramach którego istotną informacją jest wskazanie, że pracownik w związku z realizacja obowiązków prowadzi samochód.

Interpretacje

PIP w stanowisku z dnia 8.11.2012 r. (GNP – 433-023-159-1/12) wskazuje, że „kierując na badania profilaktyczne pracownika, który wykorzystuje samochód do celów służbowych, należy w skierowaniu umieścić informację w tym zakresie. Zakres i częstotliwość badań pracownika określa wyłącznie lekarz, a zasadność wykonywania badań okulistycznych bądź badań psychoruchowych nie podlega ocenie pracodawcy kierującego pracownika na badania profilaktyczne”.

Przepisy nie wskazują wprost na obowiązek kierowania tych osób na psychotesty, na pewno nie nakładają takiego obowiązku na pracodawcę. Standardowo jednak decyzję taką podejmie lekarz medycyny pracy przy badaniach profilaktycznych.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Odpoczynek tygodniowy podczas podróży służbowej

Istotne w tym przypadku jest to, o której godzinie pracownik rozpocznie podróż 11 listopada oraz to, czy we wszystkich pozostałych dniach tygodnia (podczas podróży) będzie pracować.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

W każdym tygodniu pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których możliwe jest skrócenie odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 24 godzin:

Odpoczynek przysługuje „w każdym tygodniu”, co oznacza, że powinien w pełnym wymiarze „zmieścić się” do końca tygodnia. Nie jest wystarczające rozpoczęcie go w tygodniu, w sytuacji gdy jego część przypadałaby już w kolejnym okresie tygodniowym.

„Tydzień” w Kodeksie pracy – w którym ma zostać zapewniony odpoczynek minimalny – to 7 kolejnych dni kalendarzowych od początku okresu rozliczeniowego. Skoro tydzień liczony jest w dniach kalendarzowych to jego rozpoczęcie następuje o północy pierwszego dnia i upływa o północy dnia ostatniego.

Czas trwania podróży służbowej przypadający poza rozkładem czasu pracy obowiązującym pracownika nie podlega wliczeniu do jego czasu pracy, jeżeli w tym okresie pracownik nie świadczył pracy. Takie podejście do omawianego zagadnienia utrwaliło się w orzecznictwie sądowym.

Orzecznictwo

Kwestii „zbiegu” delegacji z prawem do minimalnego wypoczynku dotyczy wyrok SN z 23.6.2005 r. (II PK 265/04, Legalis), w którym stwierdzono, że czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie są pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 Kodeksu pracy), lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają wliczeniu do jego normy (nie mogą być od niej odliczone), natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy mają w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku. W wyroku tym wskazano także, że „można i należy przyjąć, że polecenie wykonania zadań (czynności) wymagających odbycia podróży służbowej musi wraz z dobową normą czasu pracy mieścić się w ramach wyznaczonych wspomnianymi limitami odpoczynku, a zatem ich ewentualne naruszenie aktualizowałoby dla pracodawcy obowiązek udzielenia pracownikowi równoważnego okresu odpoczynku, względnie, jeśli nie jest to możliwe, zwłaszcza po ustaniu stosunku pracy, wypłaty stosownego ekwiwalentu pieniężnego”.

Odpoczynek tygodniowy to 35 godzin (w opisanej sytuacji nie zachodzą przesłanki umożliwiające jego skrócenie). Nie są to zatem dwie pełne doby. W związku z tym, że odpoczynek przypadać może na każdą część tygodnia, to także na jego początek. Wolny 10 listopada oznacza na pewno 24 kolejne godziny odpoczynku (od godz. 00:00 do godz. 24:00). Decydujące znaczenie ma więc to, o której godzinie 11 listopada planowany jest wyjazd. Jeżeli nie wcześniej niż o godz. 9:00 to w pełni wypoczynek będzie zapewniony.

Należy także zwrócić uwagę na to, że mówiąc o korelacji podróży służbowej z wypoczynkiem nie wyłączamy przecież wypoczynków realizowanych w tracie trwania podróży. Jeżeli więc pracownik miałby podczas wyjazdu jakiś dzień całkiem wolny (np. piątek), to na pewno także byłoby to zrealizowanie minimalnego odpoczynku (od godzin zakończenia wykonywania zadań służbowych w czwartek do godziny rozpoczęcia ich wykonywania w piątek).

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Korekta CIT-8 w związku z poniesioną stratą a dokumentacja w zakresie cen transferowych

Autor uważa, że spółka powinna złożyć korektę TPR-C oraz sporządzić dokumentację cen transferowych za 2023 r. w związku z utratą prawa do zwolnienia z tego obowiązku.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalniają z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych podatników, którzy dokonują transakcji wyłącznie między krajowymi podmiotami powiązanymi, które nie korzystają ze zwolnień podatkowych, a także nie poniosły straty podatkowej.

Żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazuje, co należy zrobić w sytuacji opisanej w pytaniu (gdy pierwotnie wykazany w CIT dochód okaże się błędny, a na jego miejscu pojawi się strata podatkowa). Jednakże dokonanie korekty CIT-8 powoduje, że że powstaje strata, co oznacza że za 2023 r. podatnik nie miał prawa do skorzystania z preferencji w postaci niesporządzania dokumentacji cen transferowych. Jednocześnie informacja TPR-C zawiera dane nieaktualne, w związku z czym konieczne wydaje się złożenie jej korekty oraz sporządzenie dokumentacji.

Warto zauważyć, że przepisy kodeksu karnego skarbowego przewidują odpowiedzialność karną skarbową w przypadku niesporządzenia dokumentacji cen transferowych. W związku z tym należy rozważyć złożenie czynnego żalu w tym zakresie przez spółkę (mimo, że obowiązek ten urzeczywistnił się w momencie dokonania korekty CIT-8, to jednak czynny żal zabezpieczy jednostkę przed ewentualną odpowiedzialnością karną skarbową).

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Możliwość zmiany adresu wspólnika w KRS

Adres wspólnika nie jest widoczny w KRS. Sposób postępowania Autor opisuje w odpowiedzi.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Ponieważ adres wspólnika nie jest widoczny w KRS, to nie można go również zmienić.

Autor zakłada jednak, że w umowie spółki istnieje standardowe rozwiązanie sprowadzające się do tego, że to wspólnicy powołują zarząd spółki, a w takim przypadku powinno się przy zmianie adresów złożyć do KRS nową listę adresów osób uprawnionych do powołania zarządu.

Zgodnie bowiem z art. 19a ust. 5d ustawy o KRS do zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku, gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę.

Listę należy złożyć za pośrednictwem systemu PRS (Portal Rejestrów Sądowych) wykorzystując do tego zakładkę „pisma”, a nie zakładkę „wniosek”.

Honorarium autorskie wykładowcy a wynagrodzenie minimalne 

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dalej: MinWynagrU), honoraria autorskie nie są uwzględniane przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia rozumianego jako minimalne. Nie stanowią one bowiem wynagrodzenia zaliczanego do kategorii osobowych.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Zgodnie z art. 10 § 2 ustawy Kodeks pracy (dalej: KP) państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. Kwestie dotyczące minimalnego wynagrodzenia i zasad jego ustalania reguluje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Na podstawie tej ustawy, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Jest to najmniejsze wynagrodzenie, jakie pracownik musi otrzymać niezależnie od kwalifikacji, systemu wynagradzania, rodzaju umowy o pracę czy warunków pracy.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które – zgodnie z zasadami statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń opracowanymi przez GUS – zaliczane są do wynagrodzeń osobowych.

Jednak przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

1) nagrody jubileuszowej,

2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,

5) dodatku za staż pracy,

6) dodatku za szczególne warunki pracy.

Z objaśnień GUS wynika, że wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy (z wyjątkami, o których mowa w rozdziale VIII), niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.

Wynagrodzeniami osobowymi są wynagrodzenia i inne świadczenia z tytułu pracy, wypłacane lub wydawane w naturze (odpowiednio przeliczone) pracownikom – należne z tytułu stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Wynagrodzenia osobowe obejmują w szczególności m.in.:

1) wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,

2) dodatki za staż pracy (ten jest wyłączony) oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,

3) premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,

4) wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane w ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy, lecz niewynikające z zakresu czynności,

5) wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Do wynagrodzeń osobowych nie zalicza się wynagrodzeń z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy.

Honoraria (wynagrodzenia z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi) obejmują w szczególności:

1) wynagrodzenie przekazywane autorowi lub artyście wykonawcy z tytułu korzystania z utworu lub artystycznego wykonywania przez podmioty wypłacające wynagrodzenie, jeżeli utwór lub artystyczne wykonanie zostały stworzone przez pracowników na podstawie umowy o pracę lub przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

2) wynagrodzenia (tantiemy) wypłacane twórcom lub artystom wykonawcom przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,

3) wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe wykonywane przez pracowników jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, stanowiące wykładnik działalności twórczej.

Zatem, honoraria nie należą do kategorii wynagrodzeń osobowych, a tym samym nie wliczają do wynagrodzenia porównywalnego z minimalnym.

Orzecznictwo

Powyższy wniosek wyprowadził również SN w wyroku z 18.10.2017 r. (sygn. akt I PK 278/16, Legalis) stwierdzając, że pracownicze honoraria autorskie nie stanowią składnika minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pojęcie wynagrodzenia za pracę funkcjonujące w prawie pracy, w oparciu o przepisy KP, nie jest tożsame z wynagrodzeniem regulowanym na potrzeby ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynika więc z tego, że honoraria autorskie przysługujące pracownikowi z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworu, nie stanowią składnika wynagrodzenia w rozumieniu przepisów MinWynagrU.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź