Usługi szkoleniowe zwolnione przedmiotowo a limit zwolnienia podmiotowego

Skoro wszystkie świadczone przez podatnika usługi szkoleniowe są zwolnione z VAT przedmiotowo, limit zwolnienia podmiotowego nie ma do nich zastosowania.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

W pierwszej kolejności należy wskazać, że katalog usług szkoleniowych zwolnionych z VAT przedmiotowo został uregulowany w art. 43 ust. 1 pkt 26–29 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: VATU).

Limit przewidziany dla zwolnienia podmiotowego został natomiast uregulowany w art. 113 ust. 1 VATU, który stanowi, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u którego wartość sprzedaży, z wyłączeniem podatku, nie przekroczyła w poprzednim ani bieżącym roku podatkowym kwoty 200 000 zł (240 000 zł od 2026 r.).

Z kolei, zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 2 VATU do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Powyższe dowodzi, że usługi szkoleniowe zwolnione od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 26–29 VATU, nie są wliczane do limitu zwolnienia podmiotowego od podatku VAT.

Ponadto, jak stanowi art. 96 ust. 3 VATU, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Przywołane wyżej regulacje prowadzą zatem do wniosku, że skoro przedsiębiorca wykonuje wyłącznie usługi szkoleniowe zwolnione z VAT przedmiotowo, to nie dotyczy go limit przewidziany dla zwolnienia podmiotowego, od którego przekroczenia zależy obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do VAT oraz rejestracja w charakterze podatnika VAT czynnego.

Podmiot świadczący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT, ma jedynie uprawnienie, a nie obowiązek do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do VAT, co wynika z brzmienia wyżej wymienionego art. 96 ust. 3 VATU. Złożenie przez taki podmiot zgłoszenia rejestracyjnego skutkować będzie rejestracją podatnika jako podatnika zwolnionego od podatku VAT.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Informowanie klientów o nagrywaniu rozmów telefonicznych

Administrator, aby spełnić wymogi stawiane przez przepisy RODO w opisanym przypadku, powinien oprzeć przetwarzanie na przesłance legalizującej oraz spełnić obowiązek informacyjny względem osoby, której dane dotyczą. Spełnienie przesłanki legalizującej przetwarzanie polega na poinformowaniu osoby, której dane dotyczą, że rozmowa jest nagrywana, zaś podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 1 lit. a RODO, wyrażona poprzez kontynuowanie rozmowy. Obowiązek informacyjny powinien zostać przekazany podczas zbierania lub gromadzenia danych po raz pierwszy w określonym celu przetwarzania, stąd też do administratora należy zainicjowanie przekazania tego obowiązku — przynajmniej w wersji tzw. warstwowej (czyli poprzez poinformowanie, gdzie można zapoznać się z klauzulą informacyjną) lub w wersji całościowej, polegającej na odczytaniu wszystkich informacji wymaganych przez art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 ust. 1 RODO).

Dane osobowe co do zasady dzielą się na dane osobowe zwykłe oraz dane osobowe szczególnej kategorii (wrażliwe).

Art. 6 ust. 1 RODO przewiduje sześć podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych (zwykłych), przy czym dla zgodnego z prawem przetwarzania wystarczające jest oparcie go na co najmniej jednej przesłance prawnej.

Art. 9 ust. 2 RODO przewiduje natomiast dziesięć możliwych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii, które zostały wymienione przez prawodawcę w art. 9 ust. 1 RODO. Do danych osobowych szczególnej kategorii należą dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, a także dane genetyczne, dane biometryczne oraz dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Wymieniony w art. 9 ust. 1 RODO katalog ma charakter zamknięty, co oznacza, że tylko dane wskazane w tym przepisie należy uznać za dane osobowe szczególnej kategorii (dane wrażliwe). Pozostałe dane osobowe będą mieściły się w katalogu danych osobowych zwykłych, dla których podstawy prawne przetwarzania zostały uregulowane w art. 6 ust. 1 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach rozmowy telefonicznej oraz nagrywania tych rozmów obowiązkiem administratora jest poinformowanie osoby, że rozmowa jest nagrywana (kontynuacja rozmowy po odtworzeniu komunikatu jest rozumiana jako wyrażenie zgody na nagrywanie, co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie).

Przykładowy komunikat: „Uprzejmie informujemy, że rozmowa jest nagrywana. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o rozłączenie się”.

Ponadto obowiązkiem administratora jest również przekazanie treści obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO, w przypadku gdy dane osobowe są pozyskiwane po raz pierwszy. Klauzula informacyjna może być udostępniona osobie, której dane dotyczą, w formie komunikatu.

Przykład

„Jeśli chcesz odsłuchać treść obowiązku informacyjnego, wybierz 2” lub „Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest … . Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, całą treść obowiązku informacyjnego znajdziesz na stronie www… w zakładce …”.

Komunikat dotyczący klauzuli RODO może być przekazywany „warstwowo”. Oznacza to, że można przekazać jedynie informację o tym, kto jest administratorem danych, oraz wskazać, gdzie dana osoba może zapoznać się z pełną treścią obowiązku informacyjnego.

Powyższe rozwiązanie stosuje się przy połączeniach przychodzących, czyli tych, które inicjuje klient.

W przypadku połączeń wychodzących, tj. tych, które są kierowane od administratora do klienta, osoba wykonująca połączenie powinna w pierwszej kolejności, po przedstawieniu się i wskazaniu, w imieniu kogo dzwoni, poinformować, że rozmowa jest nagrywana, a jej kontynuacja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na nagrywanie. Należy również po tej komunikacji wskazać, gdzie dana osoba może zapoznać się z klauzulą RODO, lub zapytać klienta, czy chce, aby obowiązek informacyjny został mu odczytany podczas rozmowy.

Co do zasady art. 13 ust. 1 RODO w zdaniu pierwszym wskazuje, że informacje „muszą być przekazane podczas pozyskiwania danych”, co oznacza w tym przypadku, że jeśli dana osoba chce odsłuchać obowiązku informacyjnego przed rozpoczęciem rozmowy, to administrator (lub pracownik administratora) musi być przygotowany do odczytania całej treści takiej klauzuli.

Z punktu widzenia administratora, aby spełnić wymogi stawiane przez przepisy RODO w opisanym przypadku, niezbędne jest oparcie przetwarzania na przesłance legalizującej oraz spełnienie obowiązku informacyjnego względem osoby, której dane dotyczą. Spełnienie przesłanki legalizującej przetwarzanie polega na poinformowaniu osoby, której dane dotyczą, o tym, że rozmowa jest nagrywana, zaś podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 1 lit. a RODO, wyrażona poprzez kontynuowanie rozmowy. Obowiązek informacyjny powinien zostać przekazany podczas zbierania lub gromadzenia danych po raz pierwszy w określonym celu przetwarzania, stąd też do administratora należy zainicjowanie przekazania tego obowiązku — przynajmniej w wersji tzw. warstwowej, czyli poprzez wskazanie, gdzie można zapoznać się z klauzulą informacyjną, lub w wersji całościowej, czyli poprzez odczytanie wszystkich informacji wymaganych przez art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

Brak spełnienia powyższych wymogów naraża administratora danych na zarzut naruszenia ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą, w postaci przetwarzania ich danych bez podstawy prawnej oraz nieprzestrzegania przepisów rozporządzenia w zakresie konieczności spełnienia obowiązku informacyjnego.

ODO 24 – optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych – ODO24.pl

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Zwrot kosztów abonamentu za parkowanie a składki ZUS

Zwrot za abonament z tytułu parkowania prywatnego auta zleceniobiorcy, wykorzystywanego w celach służbowych, de facto w celu wykonywania zawartej umowy zlecenia, nie podlega składkom ZUS.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Koszty dodatkowe, takie jak opłaty za parking czy wykup abonamentu całorocznego, ponoszone w związku z używaniem prywatnego pojazdu do celów służbowych, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji również ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jeżeli do prawidłowego wykonania zlecenia niezbędne jest korzystanie z prywatnego samochodu, zleceniobiorca może otrzymać od zleceniodawcy zwrot poniesionych kosztów, w tym również kosztów parkowania. Otrzymane w ten sposób należności stanowią dla zleceniobiorcy przychód z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co do zasady, przychody z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jednak zwrot kosztów poniesionych w interesie zleceniodawcy – takich jak koszty używania prywatnego samochodu dla celów służbowych, w tym abonament parkingowy – korzysta ze zwolnienia zarówno podatkowego, jak i składkowego.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Obowiązki informacyjne związane ze zmianą Inspektora Ochrony Danych

Po zmianie Inspektora Ochrony Danych (IOD) są Państwo zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie wszystkich pracowników oraz inne osoby, których dane są przetwarzane. Najwłaściwszą formą będzie ogłoszenie wewnętrzne, na przykład poprzez e-mail, intranet lub na tablicy ogłoszeń. Nie ma obowiązku umieszczania tej informacji w aktach osobowych każdego pracownika. Ponadto, kluczowym obowiązkiem jest zgłoszenie zmiany IOD do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w terminie 14 dni od dnia jego powołania.

Zmiana na stanowisku Inspektora Ochrony Danych w instytucji wiąże się z koniecznością dopełnienia dwóch kluczowych obowiązków przez administratora danych – jednego o charakterze zewnętrznym, skierowanego do organu nadzorczego, oraz drugiego o charakterze wewnętrznym, skierowanego do osób, których dane dotyczą, w tym pracowników.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Zgłoszenie zmiany do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podstawowym obowiązkiem formalnym jest zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) o zmianie osoby pełniącej funkcję Inspektora. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podmiot, który wyznaczył inspektora, ma obowiązek zawiadomić Prezesa Urzędu o jego odwołaniu oraz o wyznaczeniu nowego inspektora w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy UODO, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zawiadomienie powinno zawierać dane nowego inspektora, takie jak imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, a także dane samego administratora.

Obowiązek informacyjny wobec osób, których dane dotyczą

Drugim istotnym obowiązkiem jest poinformowanie o zmianie IOD osób, których dane osobowe są przetwarzane. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis ten stanowi, że podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia jego dane (imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu) niezwłocznie po jego wyznaczeniu na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi strony internetowej – w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.

W kontekście pracowników, którzy są jedną z głównych grup osób, których dane przetwarza pracodawca, realizacja tego obowiązku polega na zapewnieniu im łatwego dostępu do informacji o nowym IOD. Ustawa nie precyzuje formy tego komunikatu, wskazując jedynie, że ma być on „ogólnie dostępny”. W praktyce najczęściej stosowanymi i uznawanymi za prawidłowe formami są:

Informacja powinna zostać przekazana wszystkim obecnym pracownikom, a nie tylko nowo zatrudnionym, ponieważ każda z tych osób ma prawo wiedzieć, kto pełni funkcję IOD i jak można się z nim skontaktować.

Odnosząc się do pytania o umieszczanie informacji w aktach osobowych – nie ma takiego wymogu prawnego. Obowiązek informacyjny ma na celu zapewnienie transparentności i umożliwienie kontaktu z IOD, a nie dokumentowanie tego faktu w indywidualnej dokumentacji pracowniczej. Taka praktyka byłaby nadmiarowa i nie wynika z przepisów prawa.

Ochrona danych osobowych – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Wydatki poniesione na zakup usług gastronomicznych jako koszty podatkowe

Dla zakwalifikowania usług gastronomicznych do kosztów uzyskania przychodów decydujące znaczenie ma to, czy koszty te będą miały charakter reprezentacyjny, czy też nie.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Z literalnego brzmienia powyższego przepisu wynika, że usługi gastronomiczne stanowiące koszty reprezentacji nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Pojęcie reprezentacji nie posiada jednak swojej definicji ustawowej, co może budzić wśród podatników uzasadnione wątpliwości.

W wyroku NSA z 17.6.2013 r. (II FSK 702/11, Legalis) wskazano m.in., że reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. Dla oceny, czy dana działalność stanowi reprezentację, czy też innego rodzaju działalność, konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.

Z powyższego wynika zatem, że nie każdy wydatek na zakup usługi gastronomicznej należy klasyfikować do kosztów reprezentacji wyłączonej z kosztów uzyskania przychodów. Tylko wydatek na zakup usług gastronomicznych, których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz, podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.

Wyrażone przez NSA stanowisko zostało zaaprobowane przez Ministra Finansów w interpretacji ogólnej z 25.11.2013 r. (DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521), w której wskazano, że nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami itp., dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze należy więc wskazać, że aby wydatki na usługi gastronomiczne mogły zostać zaliczone przez przedsiębiorców do kosztów uzyskania przychodów, powinny one spełniać dwie przesłanki, tj.:

1) być ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT),

2) nie stanowić kosztów reprezentacji (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT).

Wydatki takie powinny być – co do zasady – dokumentowane fakturami, w tym fakturami uproszczonymi.

Należy ponadto podkreślić, że w przypadku weryfikacji przez organ podatkowy zasadności poniesienia wydatku na usługi gastronomiczne przez podatnika, to na nim będzie ciążył obowiązek wykazania, że poniesiony koszt uzyskania przychodu nie stanowił kosztów reprezentacji.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Zasada AI Literacy – co to oznacza dla Twojej organizacji?

Czym jest zasada AI Literacy?

Jest to zasada kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji (art. 4 AIAct).

Dostawcy i podmioty stosujące systemy AI mają podjąć takie działania, które zapewnią w możliwie największym stopniu, odpowiedni poziom kompetencji w zakresie AI wśród:

  1. swojego personelu,
  2. innych osób zajmujących się i wykorzystujących AI w ich imieniu.

Proces podnoszenia tych kompetencji powinien uwzględniać:

  1. wiedzę techniczną tych osób,
  2. ich doświadczenie, wykształcenie i wyszkolenie,
  3. kontekst, w którym systemy AI mają być wykorzystywane,
  4. osoby / grupy osób, wobec których systemy AI będą wykorzystywane.

W zasadzie AI Literacy nie chodzi tylko o wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim o umiejętności i zrozumienie dot. systemów AI, które mają pozwolić na wdrażanie systemów AI w sposób przemyślany. Drugim elementem tych kompetencji jest świadomość tego jakie ta technologia daje możliwości, rodzi ryzyka oraz jakie potencjalne szkody może wyrządzić (art. 3 pkt 56 AIAct).

Ostatecznie systemy AI mają przecież wpływ nie tylko na dostawców czy użytkowników, ale i całe społeczeństwa.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Kiedy wiadomo, że poziom kompetencji w zakresie AI jest odpowiedni?

Wskazówkę znajdziemy w motywie 20 preambuły AI Act – o tym czy poziom kompetencji w zakresie AI jest niezbędny czy odpowiedni będzie decydować (podobnie jak w przypadku promptowania) kontekst.

Dlatego AI developer musi rozumieć jak systemy AI działają od strony technicznej, ale już generując samodzielnie grafiki np. w Midjourney nie trzeba znać wszystkich tego rodzaju szczegółów. W takiej sytuacji może wystarczyć znajomość zasad promptowania i działania modelu oraz podstaw z zakresu bezpieczeństwa korzystania z systemów AI.

Jeszcze inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, na które AI będzie miało wpływ. W ich przypadku potrzebna jest wiedza dot. tego jaki wpływ będą miały na nie decyzje podejmowane przy pomocy AI.

Co zrobić by być AI Literacy?

Na ten moment nie ma jednego schematu działania, który można zaaplikować w każdej organizacji. To jakie praktyki i w jakim zakresie zostaną wdrożone zależy głównie od wielkości biznesu oraz stopnia, w jakim polegamy na systemach AI.

W maju 2025 r. Centre for Information Policy Leadership (CIPL) opublikował zbiór praktyk i rekomendacji w zakresie obowiązku AI Literacy, który ma pomóc wdrażać systemy AI w organizacji. Mimo, że zastosowanie tych praktyk nie daje 100% pewności w byciu AI Literacy compliance, to na pewno są to cenne wskazówki, które zbliżają nas do celu. Poniżej ich omówienie.

Lider/ka wyznacza szlaki w kierunku AI Literacy

Na kierownictwie organizacji spoczywa obowiązek wsparcia i ustalenie priorytetów w zakresie zdobywania umiejętności związanych z AI. Wsparcie ze strony liderów jest tutaj niezbędne.

Wdrożenie systemów AI w organizacji nie ma sensu, jeżeli osoby wdrażające czy korzystające z nich nie mają odpowiednich umiejętności. Wiedza i kompetencje w tym zakresie są fundamentem bezpiecznego oraz odpowiedzialnego wdrażania a następnie rozwijania AI w organizacji. Co z kolei buduje wśród pracowników czy klientów zaufanie do technologii, a w ostatecznym rozrachunku przekłada się na profity dla biznesu.

Co można zrobić?

  1. Zapewnić wsparcie w zrozumieniu systemów AI:
    • organizacja szkoleń dostosowanych do obowiązków pracowników,
    • ustalenie z zespołem w jaki sposób AI może wesprzeć ich pracę i wdrożenie odpowiednich narzędzi AI,
    • stworzenie wewnętrznej polityki AI, która będzie określać zasady korzystania z AI w firmie;
  2. Organizować okresowe spotkania w całej organizacji w temacie priorytetów i kierunku rozwoju umiejętności korzystania z AI;
  3. W kontekście możliwych fuzji i przejęć – przemyśleć jak właściwa dokumentacja dot. AI wpłynie na firmę w przyszłości.

Pełen compliance zamiast wyrywkowych działań

RODO, Data Act, NIS2, Omnibus to tylko niektóre z wielu aktów prawnych, które regulują funkcjonowanie organizacji. Dlatego zamiast pojedynczych szkoleń z AI Act czy jednorazowych polityk AI warto zastanowić się nad integracją tematu AI Literacy z pozostałymi strategiami i procesami.

Organizacja powinna odpowiedzieć sobie na pytania:

  1. w jaki sposób systemy AI współdziałają lub mogłyby współdziałać z innymi obowiązkami prawnymi i celami biznesowymi?
  2. co pracownicy/współpracownicy (na każdym szczeblu) muszą wiedzieć o tych interakcjach?
  3. jakie już istniejące programy i szkolenia mogą pomóc w zdobyciu kompetencji w zakresie AI?

Nie pojedyncze osoby, a cała organizacja

Działania podejmowane na rzecz wywiązania się z obowiązku AI Literacy powinny obejmować całą organizację, a nie tylko wybrane działy czy osoby. Co proponuje CILP w tym zakresie?

  1. stworzenie zespołu, którego zadaniem będzie dostarczanie zarządowi/kierownictwu informacji dot. use case’ów i pomysłów na wykorzystanie sztucznej inteligencji w organizacji,
  2. znalezienie w firmie osób, które będą promować edukację i wymianę wiedzy dot. AI,
  3. organizacja spotkań, gdzie pracownicy będą mogli się dzielić use case’ami z wykorzystania AI w pracy,
  4. stworzenie i promowanie procesów, które umożliwią pracownikom sygnalizowanie potencjalnie niebezpiecznych zastosowań AI w firmie,
  5. opracowanie wytycznych dot. korzystania (lub nie) ze sztucznej inteligencji w oparciu o zasady i wartości organizacji.

Wewnętrzna systematyka AI w organizacji

Aby wdrożenie i rozwój AI w firmie miały sens trzeba zacząć od podstaw, czyli ustalenia czym jest AI (w danej organizacji), jakie wiążą się z jego używaniem korzyści i jakich niebezpieczeństw trzeba unikać. Pomoże to podejmować pracownikom (i nie tylko) świadome decyzje dotyczące systemów AI.

Dlatego zanim kierownictwo da zielone światło do używania AI, warto zacząć od:

  1. opracowania zrozumiałych definicji (Gen AI, RAG, prompt itd.), opartych na istniejących standardach lub wytycznych,
  2. opisania zastosowania AI w firmie (np. w formie katalogu modeli AI oraz związanych z ich użyciem ryzyk i korzyści),
  3. zapewnienia dostępu do użycia systemów AI w organizacji (wcześniej przez organizację ocenionych, udokumentowanych oraz monitorowanych),
  4. opracowania klarownego „drzewa decyzyjnego” procesów zarządzania lub wymogów oceny ryzyka w kontekście AI.

Szkolenia dopasowane do pracownika i jego przyszłej roli. Wiedza w praktyce

Szkolenia powinny być dopasowane do roli, doświadczenia i sposobu pracy z narzędziami AI danej osoby. Warto pomyśleć o szkoleniach podstawowych dla wszystkich a następnie przeprowadzenie warsztatów pod kątem roli w organizacji. Nie bez znaczenia jest oczywiście forma i preferencje pracowników (np. szkolenia stacjonarne/online).

Kolejnym krokiem powinno być stworzenie wewnętrznej bazy wiedzy dot. AI – skatalogowanej wg tematu, roli pracownika i poziomu kompetencji. To pomoże ułatwić późniejsze odświeżenie oraz znalezienie konkretnych informacji.

Jednak same szkolenia nie wystarczą, aby zbudować solidne podstawy i kulturę umiejętności korzystania z AI w całej firmie. Warto również pomyśleć o:

  1. wdrażaniu wiedzy w praktyce (np. poprzez interdyscyplinarne szkolenie zespołowe, analizy case study),
  2. wsparciu finansowym pracowników, którzy chcą skorzystać z kursów dot. AI i uzyskać certyfikaty.

Feedback. Aktualizacja. Powtórka

AI jest technologią, która wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy, monitorowania zmian (w technologii i prawie) oraz optymalizacji i poprawy procesów w organizacji.

Istotną częścią cyklu życia AI w firmie jest regularne zbieranie informacji zwrotnej od pracowników na temat tego co działa, a co wymaga poprawy. Pomaga to dostosować szkolenia, polityki i zasoby w temacie AI Literacy do nowych informacji i bieżących zmian w organizacji.

AI Literacy na zewnątrz

Jak już zostało wcześniej wspominanie, AI jest technologią, która wpływa nie tylko na jednostki, ale i całe społeczeństwa. Dlatego CIPL zachęca również do dzielenia się wiedzą poza organizacją (np. z klientami czy kontrahentami).

Działania te mogą obejmować m.in. organizację warsztatów dot. skutecznego i odpowiedniego wdrażania AI czy udostępnianie wizualizacji, które przedstawiają sposób działania systemów AI podmiotom zewnętrznym (jednocześnie chroniąc swoje poufne informacje).

Księgowe ujęcie środka trwałego wykupionego z leasingu

Środek trwały wykupiony z leasingu ujmuje się w cenie jego nabycia. Nie ma możliwości podwyższenia samodzielnie wartości takiego środka trwałego.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości (dalej: RachunkU) środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Jak stanowi art. 28 ust. 8 RachunkU cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 RachunkU wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą, na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Nie ma zatem możliwości samodzielnego przeszacowania wartości środka trwałego. Jednostka może jedynie w informacji dodatkowej wskazywać, iż wartość zbywcza środka trwałego odbiega od wartości księgowej.

Osoby wyznaczone do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Teoretycznie jest to możliwe, jednak w praktyce, uwzględniając rozkład czasu pracy inspektora ppoż oraz jego wymiar czasu pracy, może się to okazać niemożliwe.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Osoby wyznaczone do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenia pracowników do działań w zakresie pierwszej pomocy i w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (art. 2091 KP). Pracownicy, którym powierzono takie obowiązki, muszą zostać przeszkoleni, aby wiedzieli, w jaki sposób prawidłowo wykonywać wspomniane obowiązki. Jeżeli praca jest wykonywana w zakładzie pracy na 3 zmiany, na każdej zmianie (podczas całego czasu jej trwania) powinien być obecny co najmniej jeden wyznaczony pracownik. Dla ustalenia ostatecznej liczby wyznaczonych pracowników na każdej zmianie niezbędne jest uwzględnienie również: ilości pracowników na tej zmianie, miejsc wykonywania obowiązków służbowych (jeden budynek czy kilka budynków, jedna kondygnacja, wiele kondygnacji, itd.), rodzaju pracy, a także poziomu zagrożeń.

Inspektor ppoż jako pracownik wyznaczony do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Z pytania wynika, że pracodawca rozważa powierzenie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy inspektorowi ppoż (z pytania nie wynika jednak, jaki jest wymiar czasu pracy tego pracownika). W mojej ocenie, teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie takiemu powierzeniu, jednak w praktyce może to być problematyczne. Pracodawca może (choć nie musi) powierzyć inspektorowi ppoż obowiązki, o których mowa w art. 2091 KP lub tylko część z nich w zakresie ppoż (art. 2091 § 1 pkt 2 lit b KP). Zważywszy na kwalifikacje takiego pracownika i jego wiedzę w zakresie kwestii ppoż pracodawca może wyznaczyć go do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Przy czym w sytuacji opisanej w pytaniu inspektor ppoż zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy nie powinien być jedyną wyznaczoną do tych kwestii osobą, która będzie obecna na danej zmianie. W praktyce wiele zależy od wymiaru jego czasu pracy (np. 1/10 etatu, czy 7/8 etatu) oraz od rozkładu jego czasu pracy (np. pracuje 4 dni w tygodniu po 2 godziny, pracuje 2 dni w tygodniu po 8 godzin).

Jak można sobie wyobrazić, praca w piekarni jest pracą odbywającą się w głównej mierze w porze nocnej, choć z pytania wynika, że także pracą zmianową u danego pracodawcy (3 zmiany). Skoro co najmniej jedna osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy i do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników musi być obecna podczas każdej zmiany roboczej (całej zmiany), to w praktyce, uwzględniając rozkład czasu pracy inspektora ppoż oraz jego wymiar czasu pracy, może się to okazać niemożliwe (np. inspektor pracuje 4 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie, a zmiana robocza trwa 8 godzin). W zależności od okoliczności i potrzeb pracodawcy pozostanie albo rezygnacja z powierzenia inspektorowi ppoż obowiązków z art. 2091 KP albo wyznaczenie odpowiednio większej ilości osób na danej zmianie, a inspektor ppoż będzie niejako taką „dodatkową” osobą.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Wykonanie zabudowy meblowej a właściwa stawka VAT

W opisanej sytuacji, jeśli wykonana zabudowa meblowa będzie wykonana na zamówienie pod konkretny wymiar, dodatkowo będzie połączona z elementami konstrukcyjnymi budynku w sposób trwały, a jej demontaż spowoduje niezdatność mebli do dalszego użytku – a tak wynika z opisu – wówczas podatnik ma możliwość zastosowania do takiej czynności stawkę VAT w wysokości 8%.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Stawkę VAT 8% – co do zasady – można zastosować do:

1) dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym,

2) robót konserwacyjnych dotyczących:

a) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12 – w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 1.

Jednocześnie do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2, oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Podstawowym warunkiem dla zastosowania stawki 8% VAT jest wykonywanie prac w budynkach lub lokalach mieszkalnych.

W zakresie wykonywania zabudowy meblowej istnieje już zasadniczo ugruntowane stanowisko zarówno organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych (w tym NSA). Zgodnie z tym stanowiskiem dla uznania czynności wykonania trwałej zabudowy meblowej za usługę modernizacji obiektu budowlanego (innymi słowy – dla możliwości zastosowania stawki VAT w wysokości 8%) konieczne jest wystąpienie określonych przesłanek:

1) wykonane na wymiar do konkretnego obiektu budowlanego lub jego części i trwale powiązane z jego elementami konstrukcyjnymi komponenty meblowe nie funkcjonują w obrocie, w związku z czym nie można mówić o dostawie gotowych mebli,

2) zabudowa meblowa w istotnym stopniu wykorzystuje elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego, takie jak ściany, podłogi czy sufity – elementy te są istotnym elementem samej zabudowy meblowej,

3) wykonana na zamówienie zabudowa meblowa jest trwale połączona z elementami konstrukcyjnymi budynku (lub lokalu) w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie oraz demontaż mebli bez ingerencji w konstrukcję budynku lub lokalu mieszkalnego, a dodatkowo odłączenie takich mebli spowoduje, że przestaną one pełnić swoje funkcje (nie mogą tego robić samodzielnie bez połączenia z elementami konstrukcyjnymi budynku lub lokalu).

Jeśli zabudowa spełnia powyższe warunki, wówczas jak najbardziej możliwe jest zastosowanie do niej stawki VAT w wysokości 8%. Z opisu sprawy wynika, że powyższe warunki są spełnione, w związku z czym podatnik ma prawo opodatkować takie czynności obniżoną stawką VAT.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Ubezpieczenie zdrowotne żony wspólnika

Wspólnik spółki, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, ma prawo i obowiązek zgłoszenia swojej żony do ubezpieczenia zdrowotnego, o ile żona nie jest objęta tym ubezpieczeniem z innego tytułu.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłosić do niego członków swojej rodziny, którzy nie podlegają mu z innego tytułu. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Samo zgłoszenie nie wiąże się z dodatkowymi składkami po stronie wspólnika, a członek rodziny uzyskuje dzięki temu dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgłoszenie odbywa się na druku ZUS ZCNA (zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego). Należy dokonać zgłoszenia w ciągu 7 dni od momentu, gdy żona straciła własny tytuł do ubezpieczenia, lub gdy wspólnik rozpoczął działalność lub zmienił formę zatrudnienia. Zgłoszona żona zyskuje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ.

Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłosić do niego członków swojej rodziny, którzy nie podlegają mu z innego tytułu. W rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych członek rodziny to:

1) współmałżonek,

2) krewny wstępny (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,

3) dzieci własne lub dziecko małżonka, dziecko przysposobione,

4) wnuki albo dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę, albo dzieci obce w ramach rodziny zastępczej lub dzieci z rodzinnego domu dziecka.

Dzieci pozostają objęte ubezpieczeniem zdrowotnym do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do ukończenia 26 lat. Nie obowiązuje żadne ograniczenie wiekowe wobec dziecka, które posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne równorzędne.